Ответы юриста

  1. В 2007 году мой муж приватизировал квартиру на себя. Больше никто из членов семьи участия в приватизации не принимал. Сейчас муж умер. В квартире зарегистрированы я, дочь и внучка. Муж завещал 1/3 квартиры внучке. Может ли моя дочь отсудить у нее эту долю? И.Иванова, гп Радошковичи Молодечненского р-на, Минской обл.

    Это не получится. В соответствии со статьей 1041 Гражданского кодекса РБ (ГК РБ) гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Из этого правила существует только одно исключение: так называемая «обязательная доля». На основании статьи 1064 ГК РБ «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)». Вы со своей дочерью, в силу статьи 1057 ГК РБ, являетесь по отношению к умершему наследниками первой очереди. Если бы вы обе были нетрудоспособными, то обязательная доля для каждой из вас составила бы по 1/4 квартиры, а за внучкой сохранилась бы 1/2 доли. Как видим, завещав внучке только 1/3, дедушка поступил со всеми своими родными по справедливости. Поэтому такой иск обречен на неудачу.
  2. Я – многодетная мать. Работала на заводе. Сейчас завод находится в состоянии банкротства, и поэтому мне прекратили выплачивать пособия на детей. Почему? Что можно сделать? А. Кухарчик, г. Минск

    Дело в том, что, когда предприятие объявляет себя банкротом и начинается процедура ликвидации предприятия, само предприятие не вправе осуществлять никаких сделок и производить никакие платежи. Как следует из части 2 статьи 58 Гражданского кодекса РБ, учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации. А часть 3 той же статьи гласит: «С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде». Поэтому за выплатой пособия Вам надо обратиться непосредственно в ликвидационную комиссию. Как правило, она состоит из работников предприятия и находится на самом предприятии. Если же дело о банкротстве было возбуждено судом и ликвидатором назначено постороннее лицо (конкурсный управляющий), то Вам, как требует Закон РБ «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» необходимо обратиться с заявлением в Хозяйственный Суд г. Минска и выяснить у него координаты конкурсного управляющего, а затем решать все вопросы с ним.
  3. По путевке райисполкома я поехала лечиться в Республиканский госпиталь для инвалидов ВОВ. В столовой кто-то разлил воду, я поскользнулась и сломала шейку бедра. Меня госпитализировали в областную больницу, где и прооперировали, но нога до сих пор не сгибается, кожа на ней – полумертвая. Могу ли я требовать от госпиталя возмещения материального и морального вреда? С чего начать? А.А. Беньковская, г. Несвиж Минской обл.

    Насчет компенсации морального вреда – Ваше дело правое, Вы победите! Как сказано в статье 151 Гражданского кодекса РБ (ГК РБ), жизнь и здоровье,.. личная неприкосновенность,.. иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. А отсюда вытекает статья 152 Гражданского кодекса РБ: «Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию указанного вреда. Вам необходимо подать исковое заявление в суд. В иске опишите всю Вашу эпопею, приложите к нему копию путевки, историю болезни, эпикриз. Попросите суд истребовать из госпиталя для инвалидов ВОВ акт о несчастном случае, если таковой составлялся. Попытайтесь найти свидетелей, которые могли бы подтвердить обстоятельства, при которых Вы упали. Если свидетелей не найдется, не переживайте, потому что на Вашей стороне часть 4 абзаца 1 статьи 41 Закона РБ «О здравоохранении», в соответствии с которой «пациент имеет право на… пребывание в организации здравоохранения в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям и позволяющих реализовать право на безопасность и защиту личного достоинства». Ссылайтесь на то, что администрация госпиталя не обеспечила Ваше право на безопасность. Сумму возмещения морального вреда определите сами, но, исходя из сложившейся практики, могу сказать, что вряд ли Вы получите больше одного-двух миллионов рублей. Что касается возмещения материального вреда, то в данной ситуации на него Вы будете иметь право только в том случае, если вследствие перелома и операции Вам было назначено дополнительное платное лечение либо Вы за свой счет вынуждены были приобретать медикаменты. То есть, Вам придется приложить к иску копии рецептов и чеков. Материальный вред будет определяться как сумма всех затрат. И последнее. Хотя по общему правилу гражданские иски предъявляются в суд по месту нахождения ответчика, для подобных ситуаций закон сделал исключение. Как следует из статьи 47 Гражданского процессуального кодекса РБ, иск о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, может предъявляться истцом также по месту его жительства. Госпошлина с подобных заявлений истцами не уплачивается.
  4. Когда умерли мои родители, нам – пятерым детям – был в равных долях завещан дом. Технический паспорт на него в 1996 году я оформила на свое имя. Земельный участок в 25 соток приватизирован не был. В 1998 году моя сестра, которая жила в Латвии, вернулась в Беларусь и захотела поселиться в этом доме, но для прописки не хватало метража. Мы с братом подарили ей свои доли. Сейчас сестра построила дом и живет в нем. Может ли она сейчас отказаться от этих долей в нашу пользу? Можем ли мы приватизировать земельный участок? Акта на землю до сих пор нет. Н.Ф. Шахнович, г. Минск

    Не вижу никаких сложностей с той лишь разницей, что речь не должна идти об отказе от долей. В соответствии со статьей 544 Гражданского кодекса РБ (ГК РБ) одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым. Поскольку передача дара в реальности произошла уже давно, Вашей сестре теперь придется опять заключать с Вами и Вашим братом договор дарения долей. Ничего противозаконного здесь нет. Точно так же нет никаких законодательных препятствий для того, чтобы Вы приватизировали земельный участок, на котором стоит Ваш дом. Но предварительно необходимо предпринять два действия. Во-первых, необходимо обратиться в землеустроительную организацию с заявлением, чтобы они обмерили участок и выдали государственный Акт на землю, а, во-вторых, перед приватизацией придется заручиться письменным согласием остальных собственников дома. Если кто-либо из них согласия на приватизацию не даст, то остается только посочувствовать Вам, ведь такой отказ не может быть обжалован в суде.
  5. Я - одинокий инвалид детства II группы в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны - перенесла 6 операций, отсутствует правая рука, раздроблена нога, не работают пальцы, теряю память. Все диагнозы описаны в истории болезни. Ухаживает за мной сын. Когда мне исполнилось 80 лет, я решила оформить его своим опекуном, чтобы он мог получать пособие. Но врач в больнице сказал, что прав на опекуна я не имею. Вот если бы у меня не было обеих рук и ног, тогда... Прав ли он? Е.К. Шарай, д. Куриловичи Мостовского р-на Гродненской обл.

    Ерунду говорит Ваш врач. В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летне¬го возраста, которое утверждено Постановлением Совета Министров РБ от 6 сентября 2006 года № 1149, право на пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе имеют трудоспособные неработающие, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в учебных заведениях дневной формы получения образования лица, не получающие пенсии, пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными гражданами. Это значит, что, если Ваш сын еще не достиг шестидесяти лет, то один только факт Вашего восьмидесятилетия дает ему право на получение пособия. И зря Вы пошли к врачу. Дело в том, что, согласно пункту 6 того же Положения, пособия назначаются районными (городскими) управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите. Поэтому Вам надо обратиться непосредственно в Мостовский райсобес и решать вопрос с ними. А врач, судя по всему, не уловил, что Вы достигли восьмидесяти лет, и решил, что Вы требуете установления I группы инвалидности, на которую права Вы, действительно, не имеете. Это предусмотрено Инструкцией по определению группы инвалидности, которая утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 12 августа 2002 года № 61. Пункт 26 Инструкции гласит, что инвалидность I группы устанавливается человеку с культями обеих нижних конечностей на уровне бедер либо с культями обеих кистей с отсутствием всех фаланг четырех пальцев, включая первые или более высокие уровни ампутации обеих верхних конечностей. II же группа инвалидности, согласно пункту 27 Инструкции, устанавливается лицу с культей одной верхней или нижней конечности. Поэтому в установлении I группы врач Вам отказал обоснованно, во всем же остальном он показал себя некомпетентным.
  6. Я – инвалид-колясочник I группы. Живу в двухкомнатной социальной квартире. По заключению врачей нуждаюсь в постоянном уходе. Имею ли я право прописать в квартиру социального работника в связи с постоянным уходом? В «Аргументах и фактах» (№ 18 за 2009 г.) я прочитал, что это возможно. Лобач В.Б., пгт Зеленый Бор Ивацевичского р-на, Брестской обл.

    Уважаемый Владимир Борисович! Прекрасно помню все Ваши письма и все Ваши вопросы. Хотя, должен сказать, что именно этот вопрос изначально поставил меня в тупик. Я неоднократно просил читателей помнить обо всем, что написано в газете. И вдруг, после номера, вышедшего 31 июля 2009 г., в котором я отвечал на письмо инвалида I группы А.Н. Новикова из пгт Логишин Пинского р-на Брестской обл. (материал назывался «Чужого не пропишут») и, как мне кажется, объяснил всем про то, что нельзя к себе в квартиру прописывать чужого человека, Вы задаете тот же самый вопрос. Хотя, в Ваше оправдание, можно сказать, что Вы свой вопрос задали, судя по штемпелю на конверте, 24 июля 2009 г., Тем не менее, уважаемый Владимир Борисович, я в очередной раз (вспомните ответ на Ваш вопрос «О том, чего не было» в номере № 32/866 от 8 августа 2008 г.) прошу Вас быть внимательнее и терпеливее, когда Вы читаете материалы газеты «Вместе!». В заметке «Чужого не пропишут» я постарался объяснить, почему нельзя, да и невыгодно прописывать в свою квартиру постороннего человека. Ради Вашего письма я сходил в редакцию еженедельника «Аргументы и факты» и поднял там № 18. Так вот, в этом номере на странице 16 действительно имеется материал под названием «Социальное жилье для одного». Но в нем, если Вы внимательно его перечитаете, сказано, что человек имеет право прописать в свою социальную квартиру только близких родственников, а именно: супруга (супругу), детей (внуков), родителей. И все! И больше никого! Никаких социальных работников! В материале «Чужого не пропишут» я постарался досконально объяснить, почему государство не будет ни под каким соусом прописывать в социальное жилье постороннего человека, и почему такая прописка, в первую очередь, не выгодна самому жильцу.
  7. Имеет ли право кто-нибудь войти в приватизированную квартиру без разрешения жильцов этой квартиры? Если «да», то кто и когда? Н.П. Яковлева, г. Витебск

    Несколько непонятный вопрос. С одной стороны, как следует из статьи 285 Гражданского кодекса РБ, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Соответственно, без разрешения владельца (или владельцев, если их несколько) квартиры никто посторонний не вправе входить в жилье. С другой стороны, на основании статьи 30 Жилищного кодекса РБ члены семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена организации граждан-застройщиков, проживающие совместно с ним и вселенные в установленном настоящим Кодексом порядке, пользуются, наравне с нанимателем, правами,.. вытекающими из договора найма жилого помещения. Следовательно, если к члену семьи или сособственнику квартиры пришел гость, то самовольно выгнать его не получится. Теоретически, чтобы запретить гостю в будущем приходить в квартиру, нужно обращаться в суд. Но, сами понимаете, ситуация эта настолько смехотворна, что обсуждать ее даже не хочется. Исключения из правила неприкосновенности жилища предусмотрены только некоторыми законодательными актами и только в строго определенных случаях. Так, например, в статье 25 Закона РБ «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» сказано, что «сотрудники органов внутренних дел… имеют право: … входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов, входить в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан… и осматривать их при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, либо находятся подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс, лицо, уклоняющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, а также беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владения лиц, находящихся под превентивным надзором». Аналогичные нормы имеются и в других законодательных актах, регулирующих деятельность силовых структур. Поэтому, если к Вам в дверь постучались силовики, советую добровольно отпереть замки, не заявляя им о нарушении ваших конституционных прав. Но почему же я в самом начале упомянул, что вопрос несколько непонятен? Возможно, интересуетесь Вы этим вопросом потому, что кто-то из проживающих с Вами людей приводит собутыльников и устраивает из квартиры притон? В таком случае, смело вызывайте милицию. Она наведет порядок без обращения в суд.
  8. У меня совершеннолетняя дочь – инвалид с детства. Хочу сделать завещание на дом: часть – дочери, часть – племяннице. Как правильно оформить, чтобы дом в первую очередь был завещан дочери, а потом – племяннице? Что нужно указать в завещании? Малахова И.Л., г. Могилев

    А завещание «по очередям» не составляется. Применительно к завещанию термин «очередь» имеет смысл только тогда, когда мы говорим о наследниках той или иной очереди. В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса РБ (ГК РБ) наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. А на основании статьи 1058 ГК РБ при отсутствии у умершего наследников первой очереди наследниками по закону второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы наследуют по праву представления. Право представления означает, что племянники и племянницы призываются к наследованию только после смерти своих родителей. Закон их самостоятельными наследниками второй очереди не признает. Такая вот загогулина получается… Поэтому, если Вы хотите половину дома оставить племяннице, составление завещания – самый правильный ход. В остальном же – бояться нечего. Вашей дочери достойная доля в домовладении достанется при любых раскладах. Ведь на ее стороне статья 1064 ГК РБ: «Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)». Значит, если у Вас нет супруга, родителей или других детей, дочь никогда не получит менее 50 процентов дома. Бояться нечего. А как написать завещание, и что указать в нем, – Вам скажет нотариус. Эта процедура отработана настолько, что ошибок практически не бывает.
  9. Я скоро стану мамой. Приближаются дни отпуска по беременности. На приеме у врача мне сообщили дату ухода в декретный отпуск – за 56 календарных дней до родов. Но в статье 184 Трудового кодекса написано, что «женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней и 56 (в случаях осложненных родов или рождении двух или более детей – 70) календарных дней после родов». В таком случае, больничный лист по уходу в отпуск по беременности должны предоставлять за 70 дней до родов. Верно? Или эту статью нужно толковать иначе? Елена, д. Ушачи Полоцкого р-на Витебской обл.

    Вы абсолютно правы, когда ссылаетесь на статью 184 Трудового кодекса РБ, часть 1 которой гласит, что «женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случаях осложненных родов или рождения двух и более детей – 70) календарных дней после родов с выплатой за этот период пособия по государственному социальному страхованию. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов». Но, задавая вопрос, Вы не учли именно той оговорки, что данные отпуска исчисляются суммарно. Это значит, что если Вас отправляют в отпуск за 56 дней до родов, то после родов неиспользованные 14 дней будут приплюсованы к послеродовому отпуску, который в итоге составит 84 дня. В этом случае производится соответствующий перерасчет всех полагающихся матери пособий
  10. Работаю в детской музыкальной школе уборщицей – 6 дней в неделю по 6,5 часов, без обеда. Сейчас в школе делают ремонт. Бригада строителей работает без выходных. В связи с этим завхоз сказал, что и уборщицам тоже придется работать по воскресеньям. Контракт с уборщицами не заключали. Имеют ли право отобрать у нас единственный выходной. Как будет оплачиваться этот рабочий день? Могут ли меня заставлять работать в выходные, если я – одинокая мать, а моему ребенку – меньше трех лет? В.В. Козлова, г. Малорита Брестской обл.

    То, что с Вами изначально не был заключен контракт, конечно же, являлось нарушением законодательства, так как статья 18 Трудового кодекса РБ (ТК РБ) предусматривает, что «трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя». Однако, является ли этот факт неправомерным сейчас – ответить, исходя из предоставленной Вами информации, невозможно. 31 марта 2010 г. был подписан Указ Президента РБ № 164, в котором сказано, что наниматель с письменного согласия работника, не допускающего нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, проработавшего у данного нанимателя не менее пяти лет, по окончании срока действия контракта вправе заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок. Это значит, что, если Вы трудитесь по своей профессии пять и более лет, то незаключение с Вами контракта стало законным. Если же менее – руководство школы продолжает нарушать закон. Теперь давайте займемся арифметикой. В соответствии со статьей 112 ТК РБ полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Вы работаете по 6,5 часа в неделю в течение 6 дней. Значит, норма Вашего рабочего времени составляет 39 часов. Налицо некоторая недоработка. Но, как сказано в статье 124 ТК РБ, сумма часов работы по графику сменности при пятидневной и шестидневной рабочей неделе должна соответствовать расчетной норме рабочего времени каждого календарного года, которая устанавливается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. Вместе с тем, статья 136 ТК РБ устанавливает, что всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При шестидневной рабочей неделе предоставляется один выходной день. Отсюда вытекает, что по воскресеньям работать Вас никто не имеет права заставить, тем более что в статье 263 ТК РБ четко предусмотрено: «Запрещается привлечение к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни,.. выходные дни и направление в служебную командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет». И последнее. То, что Вы работаете без обеда, также является грубейшим нарушением закона. Ведь в статье 134 ТК РБ категорически заявлено: «Работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более двух часов, который используется работником по своему усмотрению и в рабочее время не включается». Как видим, Ваш наниматель допустил не меньше трех нарушений законодательства. Это тем более не понятно, что музыкальная школа является гуманитарным учреждением, где по определению к матерям должны относиться более лояльно.

Яндекс.Метрика

            Copyright © 2018 год. ОО «БелОИ» - Грамадскае аб'яднанне «Беларускае таварыства інвалідаў»     Хостинг hoster.by Хостинг hoster.by

Размер шрифта
Контраст